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刑事司法改革中律師主體性問題的研究論文

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  中國共產(chǎn)黨十八屆三中全會提出,建設(shè)法制中國,必須深化司法體制改革,加快建設(shè)公正高效權(quán)威的社會主義司法制度,維護人民權(quán)益。要維護憲法法律權(quán)威,深化行政執(zhí)法體制改革,確保依法獨立公正行使審判權(quán)檢察權(quán),健全司法權(quán)力運行機制,完善人權(quán)司法保障制度。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家精心準(zhǔn)備的:刑事司法改革中律師主體性問題的研究相關(guān)論文。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀!

  刑事司法改革中律師主體性問題的研究全文如下:

  黨的十八屆四中全會做出了全面推進依法治國若干問題的決定,掀開了法治建設(shè)的新篇章。以來,刑事司法領(lǐng)域糾正了如張高平叔侄案、呼格吉勒圖案等一批典型的冤假錯案,“讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的目標(biāo)正在不斷地以行動加以踐行。對此,我們在感到由衷欣慰的同時,也不能不注意到,在一起又一起被糾正的錯案中,辯護律師在當(dāng)時大多做了無罪辯護,而且對證據(jù)進行了詳細(xì)的分析和說明。但是,辯護律師的辯護意見為何不被采納甚至被完全無視?

  這種狀況反映出刑事司法改革中容易被忽視的一個問題,即辯護律師在刑事司法過程中到底應(yīng)扮演什么樣的角色和發(fā)揮什么樣的作用。事實上,公檢法與辯護律師的關(guān)系問題,是刑事司法改革中繞不開的一個重要問題。遺憾的是,在當(dāng)前的司法改革過程中,公檢法都在各自推出相應(yīng)的舉措,卻沒有看到律師作為法律職業(yè)共同體一員的身影。換句話說,作為體制外的律師,在司法改革中應(yīng)當(dāng)作為法律職業(yè)共同體的重要組成部分,作為司法改革的主體參與司法改革。

  現(xiàn)代刑事法治需要保障律師的辯護權(quán)刑事法治與公民的人身自由密切相關(guān),而人身自由是公民享有其他一切法定權(quán)利的基礎(chǔ)。作為我國刑事訴訟的一項基本制度,替犯罪嫌疑人、被告人辯護體現(xiàn)了國家對生命、自由等人權(quán)的尊重?;厮菟痉ǜ母锏倪M程,我國的辯護制度大體走了“三部曲”:1979 年,我國頒布的刑事訴訟法規(guī)定,被告人在法院審判階段才有權(quán)委托辯護人;1996 年,修改后的刑事訴訟法將辯護的介入提前,明確規(guī)定,犯罪嫌疑人在偵查階段就可以聘請律師提供法律服務(wù),案件偵查終結(jié)移送檢察機關(guān)后有權(quán)委托辯護人;2012 年再次修改的刑事訴訟法進一步規(guī)定,犯罪嫌疑人自被偵查機關(guān)第一次訊問或被采取強制措施之日起,就有權(quán)委托辯護人,被告人有權(quán)隨時委托辯護人。

  從理論應(yīng)然的角度看,我國以往司法實踐中“重打擊、輕保護”的觀念已經(jīng)有了很大的轉(zhuǎn)變,但從具體司法操作的實然角度視之,尚有諸多不盡如人意之處。趙作海之類冤假錯案的頻發(fā),至少說明在我國某些地區(qū)的基層司法活動中辯護制度的缺失、滯后,或辯護作用的弱化。根據(jù)曾經(jīng)的全國律協(xié)會長介紹,全國刑事案件律師參與的比例尚不足30%,有的省份僅為12%。全國22 萬律師,2010 年人均辦理刑事案件不足3 件。即便是上海這樣的發(fā)達地區(qū),2013 年全市法院系統(tǒng)共受理一審刑事案件2. 82 萬件,僅按一審結(jié)案數(shù)計算,律師參與率也只有60%,再考慮到各種其他因素的存在,律師刑事案件的實際參與率實際遠(yuǎn)遠(yuǎn)達不到60%。

  實際上,當(dāng)前律師參與刑事訴訟比例過低、刑事辯護制度發(fā)展滯后,主要原因無非有三個方面:

  一是社會對律師制度的功能作用以及律師的職業(yè)性質(zhì)尚未形成共識:有些人認(rèn)為律師就是包打官司,為了錢不惜替壞人說話;有些司法人員對律師存在偏見,認(rèn)為律師參與訴訟會影響辦案;也有些辯護律師專業(yè)水準(zhǔn)低,辯護效果差,特別是個別律師喪失職業(yè)道德的行為嚴(yán)重?fù)p害了律師的形象,影響了人們對刑事辯護的評價。

  二是律師法定權(quán)利落實不到位,會見難、閱卷難、調(diào)查取證難和辯護意見不被重視的問題依然存在,律師遭侵權(quán)后救濟渠道不夠暢通,傷害了律師參與辯護的積極性,妨礙了辯護職能的發(fā)揮。

  三是法律規(guī)定的援助案件的覆蓋面不夠大。律師參與率偏低,使許多刑事案件的控辯嚴(yán)重失衡,從而使得案件的公正難以保障。而這種狀況又形成惡性循環(huán),越是參與度低,刑事司法環(huán)境就越是得不到重視和改善,反過來又進一步降低刑事辯護的參與度。

  現(xiàn)代刑事案件中的控辯審三者的關(guān)系,是一個等邊的三角形關(guān)系。任何一邊的增減,都有可能導(dǎo)致權(quán)利關(guān)系的變異和案件真相查明的困難。在我國,由于一直盛行國家本位的刑事司法政策,致使代表個體被告人的辯護律師的權(quán)利,一直沒有得到充分的伸展。設(shè)立律師辯護權(quán),其宗旨固然是為了保護被告人的合法權(quán)利,但在此目的之下,律師的工作無疑為法院查明事實真相、正確裁斷案件,提供了另一個獨特的視角和線索,促使法官兼聽則明、辨證思考。所以,律師工作的最終結(jié)果,與偵查機關(guān)和公訴機關(guān)殊途同歸,都是為了準(zhǔn)確追究犯罪、正確適用法律。

  既然工作方式雖異而目標(biāo)相同,那么,充分重視和保障律師的辯護權(quán),就是推動司法公正工作中的應(yīng)有之義。律師的辯護權(quán),不外乎會見權(quán)、調(diào)查取證權(quán)、鑒定權(quán)、申請證人出庭權(quán)、質(zhì)證權(quán)、發(fā)問權(quán)、辯論權(quán),這些權(quán)利的本源其實就是嫌疑人自己所擁有的,只是囿于人身自由的局限和專業(yè)知識的缺乏,委托由律師行使而已。讓這些權(quán)利得到充分的施展,不會導(dǎo)致漏掉罪犯,不會加大案件偵查的難度,相反,將會使案件偵查辦法和人權(quán)保障,得到脫胎換骨般的提升。限制律師的辯護權(quán),就是限制嫌疑人自身擁有的權(quán)利,是一種有罪推定的陳腐、落后的思維和做法,應(yīng)當(dāng)堅決拋棄。

  刑事司法改革中律師主體性的制度展開首先,刑事司法改革應(yīng)當(dāng)在理念上突出律師的不可或缺性,認(rèn)同刑事辯護律師的作用。以往的刑事司法改革之所以成效不顯,關(guān)鍵原因是我們對司法改革存在一種錯誤理念,即相信只要通過司法機關(guān)自身的改革即能夠?qū)崿F(xiàn)司法的公正和效率,不需要依賴于律師。歷史教訓(xùn)多次證明:沒有刑事辯護律師高度參與的刑事司法實踐,是難以取得實效的。

  實踐中,由于存在體制內(nèi)外的差異性,公檢法往往簡單的認(rèn)為自己是代表國家的,而律師是為自己“賺錢”的,甚至認(rèn)為律師就是“商人”,這無疑會在情感上排斥對律師的認(rèn)同。因此,刑事司法改革首先要解決一個理念問題,即職業(yè)共同體的認(rèn)同問題。法官檢察官律師應(yīng)當(dāng)都是法律職業(yè)共同體中的一員,要形成相同的理念,即大家要做的是同一件事情,就是維護社會公平和正義。檢察官通過指控去追求正義,律師通過辯護追求正義,不同的僅僅是大家的角色差異,而維護公平正義則是共同的理念和目標(biāo)。

  其次,制度設(shè)計上應(yīng)充分體現(xiàn)辯護律師的主體地位。理念上的改變需要制度上的保障,沒有司法機關(guān)之外的力量的介入和監(jiān)督,司法不公的僵局很難從根本上打破。如果不將律師作為司法改革的一種重要力量,使其在司法改革中與公檢法享有同等的地位,并據(jù)此設(shè)計律師的訴訟權(quán)利,在案件辦理過程中充分聽取辯護律師意見,難免還會出現(xiàn)下一個“張高平”、“呼格吉勒圖”。刑事司法改革離不開辯護制度的完善,刑事司法改革的很多舉措都旨在促使刑事訴訟程序的現(xiàn)代化、科學(xué)化。規(guī)范訴訟程序,其價值導(dǎo)向和終極目標(biāo)就是為了尊重和保障人權(quán)。而訴訟中被告人的權(quán)利需要律師來實現(xiàn),律師職業(yè)權(quán)利的保障實際上就是保障人權(quán)的一個重要體現(xiàn)。

  應(yīng)當(dāng)說,新刑事訴訟法生效以來,刑事辯護中存在的傳統(tǒng)“三難”( 會見難、閱卷難、調(diào)查取證難)問題得到一定程度的緩解;但是在新刑訴法下,又出現(xiàn)了所謂“新三難”(申請調(diào)取證據(jù)難、法庭上質(zhì)證難、律師正確意見得到采納難)。不管是“老三難”還是“新三難”,其背后的根本原因還是律師權(quán)利沒有有效的制度保障。我們看到的“新三難”實際上更多的是辯方和審判方的關(guān)系問題,通俗一點講就是“你辯你的,我判我的”。

  例如,法庭在庭審過程中態(tài)度明顯傾向于控方。本來應(yīng)該表現(xiàn)出來的控辯沖突,在當(dāng)前的刑事司法領(lǐng)域更多地變成了辯審沖突。近年社會高度關(guān)注的廣西“北海案”、常熟“聚眾斗毆案”等一批有影響的案件,都有一批被稱為“死磕”律師的身影,而這些案件背后反映的恰恰是法院喪失基本的中立性和庭審的嚴(yán)重虛化問題。又如,當(dāng)判決不采納辯護意見時,要么干脆回避不予回應(yīng),要么是簡單一句話“沒有依據(jù),不予采納”。這樣的判決書,實際上顯現(xiàn)了刑事司法對辯護的排斥感。因此,當(dāng)前的司法改革,應(yīng)當(dāng)采取有效的措施,保障律師辯護權(quán),讓辯護律師真正成為刑事司法的主體之一。

  第三,刑事司法改革中,還需要圍繞刑事辯護問題構(gòu)建一套系統(tǒng)完善的法律制度。

  當(dāng)前刑事辯護中存在的問題,很大程度上是刑事司法制度設(shè)計中對公檢法與律師關(guān)系的理念和制度安排上的偏差所造成的,但這背后實際上是制度設(shè)計上沒有形成以刑事辯護制度為重心的刑事司法制度。應(yīng)當(dāng)說,當(dāng)前刑事司法改革的一個基礎(chǔ)性的工作,就是以尊重和保障人權(quán)為終極目標(biāo),重構(gòu)刑事司法控辯審之間的基本關(guān)系。因此,以辯護權(quán)為重心的制度設(shè)計更容易推進這一目標(biāo)的實現(xiàn)。比如,在偵查階段,按照現(xiàn)在的規(guī)定,偵查機關(guān)在案件偵查終結(jié)前要聽取辯護律師意見,但是這個規(guī)定一方面在實踐中沒有得到真正執(zhí)行,另一方面這一規(guī)定也讓律師處于尷尬境地,因為我國刑事偵查仍然是封閉式的,律師只能會見當(dāng)事人,不能把握全案,更看不到證據(jù),因而無法針對案件提出實質(zhì)性的意見。

  又如,在審查起訴階段,刑訴法明確規(guī)定要聽取律師的意見。實踐中,檢察人員、公訴人也愿意聽取律師意見的,但是有的辯護律師卻不愿提出意見,其最大的顧慮是補充偵查制度。如果律師提出意見,偵查、檢察機關(guān)據(jù)此補充偵查完整了,律師自己就將陷入被動,反而不如不提。這些問題都反映出在進行立法的時候,沒有真正從辯護方的角度去考慮。因此,以人權(quán)保障為導(dǎo)向,以辯護權(quán)為中心,構(gòu)建一套系統(tǒng)完整的保障辯護權(quán)的刑事法律和司法制度,應(yīng)當(dāng)是當(dāng)前刑事司法改革最為關(guān)鍵的問題。

  第四,刑事司法改革中,還需要保障律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利。我國關(guān)于律師執(zhí)業(yè)權(quán)利的規(guī)定散見于諸如律師法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法,以及民法等實體法中,不僅沒有系統(tǒng)性,在立法結(jié)構(gòu)上不規(guī)范,而且在這些法律中都缺乏關(guān)于律師的社會功能以及律師在司法體制中地位的規(guī)定,以致律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利極易被國家權(quán)力機關(guān)所忽視。因而在現(xiàn)實中,律師調(diào)查取證面臨諸多限制,閱卷權(quán)利范圍極其有限,會見犯罪嫌疑人、被告人難上加難,從而在客觀上導(dǎo)致了控辯雙方地位的嚴(yán)重失衡,使本就處于弱勢地位的犯罪嫌疑人的合法權(quán)益得不到保障,因而必然累及審判質(zhì)量及司法公正。律師如果連自己的執(zhí)業(yè)權(quán)利都無法得到保障,那么他如何去維護和捍衛(wèi)當(dāng)事人的合法權(quán)益呢? 因此在刑事司法改革過程中,如同對司法工作人員進行職業(yè)保障一樣,律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利保障也同樣重要。

  正義是人們?yōu)榱饲‘?dāng)?shù)胤峙淅娑O(shè)計的制度安排,它僅意味著相互沖突著的利益各得其所。律師辯護是推動司法公正的重要環(huán)節(jié),不可須臾或缺。正是由于律師在司法過程中扮演了“鯰魚”的角色,驅(qū)動著司法過程中的警察、檢察官、法官積極履行各自對正義的責(zé)任。刑事司法改革的核心問題顯然是對公權(quán)力的約束,對人權(quán)的保障。因此,保障律師的辯護權(quán)實質(zhì)上就是在保障人權(quán)。

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