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不視為侵犯專利權(quán)的情形有哪些

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不視為侵犯專利權(quán)的情形有哪些

  專利權(quán),簡稱“專利”,是知識產(chǎn)權(quán)的一種。專利權(quán)這一名詞經(jīng)??梢月牭?,不過大多數(shù)人們都不太了解有哪些情形是不視為侵犯專利權(quán)的。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細(xì)介紹不視為侵犯專利權(quán)的情形的相關(guān)法律知識。

  不視為侵犯專利權(quán)的情形

  專利權(quán)具有排他性,除法律另有規(guī)定的以外,非經(jīng)專利權(quán)人本人同意,任何單位或者個人均不得利用該專利發(fā)明創(chuàng)造,否則即構(gòu)成對專利權(quán)的侵犯。但是,為了防止專利權(quán)人濫用其權(quán)利,以維護(hù)國家和社會的整體利益,對于專利權(quán)人的權(quán)利作了限制性的規(guī)定。

  但是為維護(hù)技術(shù)市場,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,保護(hù)國家的利益,《專利法》第六十二條規(guī)定,下述行為不視為侵犯專利權(quán)的行為:

  1.專利權(quán)人制造或者經(jīng)專利權(quán)人許可制造的專利產(chǎn)品售出后,使用或者銷售該產(chǎn)品的行為,不再需要得到專利權(quán)人的許可,這是對專利權(quán)的一項重要限制,被稱之為“專利權(quán)窮竭原則”。

  應(yīng)當(dāng)指出的是,這個原則只適用于合法地投入市場是專利產(chǎn)品。合法投入市場的抓膘了產(chǎn)品包括:一是由專利權(quán)人投入市場的專利產(chǎn)品;二是被許可人投入市場的專利產(chǎn)品;三是由先用權(quán)人投入市場的專利產(chǎn)品;四是由強(qiáng)制許可的受益入投入市場的專利產(chǎn)品;五是由國家計劃許可的被許可人投入市場的專利產(chǎn)品等等。如果明知是非法投入市場的專利產(chǎn)品而進(jìn)行使用、銷售的,屬于侵犯專利權(quán)的行為。

  2.先用權(quán)人的利用。

  專利法第六十二條第三項規(guī)定,在申請日以前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品,使用相同方法或者已經(jīng)作了的制造、使用的和要準(zhǔn)備,并且僅僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的,不視為侵犯。這就是先用權(quán)原則。

  3.善意地使用或者銷售未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造出售的專利產(chǎn)品。

  我國專利法第六十二條第2款規(guī)定,使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并銷售的專利產(chǎn)品的,不視為侵權(quán)。因為任何第撒播人沒有義務(wù)在使用或者銷售一件專利產(chǎn)品之前,弄清楚該專利產(chǎn)品是由什么方式進(jìn)入流通領(lǐng)域的。對專利權(quán)人權(quán)利的這一限制,主要是為了方便人們生產(chǎn)、生活的需要。

  4.外國運(yùn)輸工具運(yùn)行中使用專利產(chǎn)品。

  我國專利法第六十二條第4項規(guī)定,臨時通過中國領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空的外國運(yùn)輸工具,依照其所屬過同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運(yùn)輸工具自身需要而在其裝置和設(shè)備中使用有關(guān)專利的,不視為侵權(quán)。這也是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》中規(guī)定的一項對專利權(quán)人的限制。

  5.非商業(yè)目的的使用。

  專利法第六十二條規(guī)定,專門為科學(xué)研究和實驗而使用有關(guān)專利的行為,不視為侵權(quán),因為該行為不屬于商業(yè)行為。非商業(yè)目的的利用專利,無非為了發(fā)展子科學(xué)技術(shù),教育培養(yǎng)人才,有利于鼓勵科學(xué)研究和實驗外,還包括因教育目的的利用和為個人或者家庭目的的利用專利。

  專利權(quán)不予保護(hù)的情形

  1.違反法律、社會公德或妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造。

  國家法律,是指由全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務(wù)委員會依照立法程序制定和頒布的法律。它不包括行政法規(guī)和規(guī)章。發(fā)明創(chuàng)造本身的目的與國家法律相違背的,不能被授予專利權(quán)。例如,用于賭博的設(shè)備、機(jī)器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權(quán)。發(fā)明創(chuàng)造本身的目的并沒有違反國家法律,但是由于被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。

  2.科學(xué)發(fā)現(xiàn)。

  它是指對自然界中客觀存在的現(xiàn)象、變化過程及其特性和規(guī)律的揭示??茖W(xué)理論是對自然界認(rèn)識的總結(jié),是更為廣義的發(fā)現(xiàn)。它們都屬于人們認(rèn)識的延伸。這些被認(rèn)識的物質(zhì)、現(xiàn)象、過程、特性和規(guī)律不同于改造客觀世界的技術(shù)方案,不是專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造,因此不能被授予專利權(quán)。

  3.智力活動的規(guī)則和方法。

  智力活動,是指人的思維運(yùn)動,它源于人的思維,經(jīng)過推理、分析和判斷產(chǎn)生出抽象的結(jié)果,或者必須經(jīng)過人的思維運(yùn)動作為媒介才能間接地作用于自然產(chǎn)生結(jié)果,它僅是指導(dǎo)人們對信息進(jìn)行思維、識別、判斷和記憶的規(guī)則和方法,由于其沒有采用技術(shù)手段或者利用自然法則,也未解決技術(shù)問題和產(chǎn)生技術(shù)效果,因而不構(gòu)成技術(shù)方案。

  例如,交通行車規(guī)則、各種語言的語法、速算法或口決、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規(guī)則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機(jī)程序本身等。

  4.疾病的診斷和治療方法。

  它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進(jìn)行識別、確定或消除病因、病灶的過程。將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護(hù)范圍之列,是出于人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫(yī)生在診斷和治療過程中應(yīng)當(dāng)有選擇各種方法和條件的自由。另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認(rèn)為不屬于產(chǎn)業(yè),無法在產(chǎn)業(yè)上利用,不屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造。

  例如診脈法、心理療法、按摩、為預(yù)防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。但是藥品或醫(yī)療器械可以申請專利。

  5.動物和植物品種。但是對于動物和植物品種的生產(chǎn)方法,可以依照授予專利權(quán)。

  6.用原子核變換方法獲得的物質(zhì)。

  7.對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計。

  侵犯專利權(quán)的基本內(nèi)容

  侵犯專利權(quán):指沒有得到專利權(quán)人的許可,實施其專利的行為。侵犯專利的行為可分為:

  1)假冒他人專利;

  2)以非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品、以非專利方法冒充專利方法兩種。侵犯專利權(quán)的應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、沒收違法所得、賠償專利人損失、被處以罰款,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪,依法追究刑事責(zé)任的處罰。


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