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盜竊未遂是否要承擔刑事責任

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盜竊未遂是否要承擔刑事責任

  盜竊未遂是犯罪未遂的一種。盜竊者實施盜竊時在客觀上已經著手,但又未得逞,就是盜竊未遂。對于盜竊未遂,很多人都疑問是否要承擔刑事責任。以下是盜竊未遂是否要承擔刑事責任的相關法律知識。

  盜竊未遂需要承擔刑事責任

  刑法第二十三條第一款對犯罪未遂的定義是:“已經著手實行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的,是犯罪未遂。”這是對犯罪未遂從主客觀兩個方面總的原則性界定。

  根據(jù)2013年4月4日實施的《關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條 盜竊未遂,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

  (一)以數(shù)額巨大的財物為盜竊目標的;

  (二)以珍貴文物為盜竊目標的;

  (三)其他情節(jié)嚴重的情形。

  盜竊既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規(guī)定處罰;達到同一量刑幅度的,以盜竊罪既遂處罰。

  因此,盜竊未遂,滿足上述條件的需要承擔刑事責任。

  盜竊罪的處罰規(guī)定

  (1)數(shù)額較大或者多次盜竊的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。

  (2)數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金。

  (3)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

  (4)具有盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大或者盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。

  (5)在共同盜竊犯罪中,各共犯人基于共同的故意,實施了共同的犯罪行為的,應對共同盜竊行為所造成的危害后果負責。

  (6)對于依法應當判處罰金刑的盜竊犯罪分子的,應當在1000元以上盜竊數(shù)額的2倍以下判處罰金。

  (7)對于依法應當判處罰金刑,但沒有盜竊數(shù)額或者無法計算盜竊數(shù)額的犯罪分子的,應當在1000元以上100000萬元以下判處罰金。

  盜竊未遂的規(guī)定

  關于未實行終了的盜竊未遂定罪依據(jù)。

  1984年 最高人民法院、 最高人民檢察院《關于當前辦理盜竊案件中具體應用法律若干問題的解答》(以下簡稱1984年《解答》)中規(guī)定:“對于潛入銀行金庫、博物館等處作案,以盜竊巨額現(xiàn)款、 金銀或 珍寶、 文物為目標,即使未遂,也應定罪并適當處罰。”

  1998年最高人民法院又根據(jù)新刑法的有關規(guī)定,公布了《關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱1998年《解釋》),1998年《解釋》第一條第(二)項規(guī)定:“盜竊未遂,情節(jié)嚴重,如以數(shù)額巨大的財物或者國家珍貴文物等為目標,應當 定罪處罰。”這一規(guī)定為審判工作中處理這類案件提供了依據(jù)。從這一規(guī)定可看出以下三點:

  一是1998年《解釋》第一條第(二)項規(guī)定顯然是針對未實行終了的盜竊未遂而言的。盜竊未遂定罪的前提,是以“情節(jié)嚴重”為必要。對什么是“情節(jié)嚴重”,1998年《解釋》采取了列舉式的規(guī)定,即“以數(shù)額巨大的財物或者國家珍貴文物等為目標”。

  二是1998年《解釋》與1984年《解答》相比,刪除了銀行金庫、博物館的列舉規(guī)定,進而比1984年《解答》中有關盜竊未遂定罪的條件放寬了許多。

  三是1998年《解釋》中對盜竊未遂的定罪與“數(shù)額”是密切相關的,只是“數(shù)額”不是實際竊取的數(shù)額,而是盜竊者主觀上追求的數(shù)額。

  這種主觀上追求的數(shù)額可能是確定的,即事先明知的;也可能是概括的,不確定的,但只要追求的數(shù)額事先是能夠預見得到的,均不影響盜竊未遂的定罪。審判實踐中如果盜竊者追求的數(shù)額與被盜目標的實際數(shù)額存在差異,筆者認為,以實際數(shù)額作為定罪處罰的依據(jù)比較合理,也便于確認。

  盜竊罪是比較常見的侵犯財產型犯罪,由于其犯罪本身不侵害人身安全故社會危害性相對較低。犯罪未遂是犯罪的未完成狀態(tài),相對于犯罪既遂本身的危害是較低的,所以對于盜竊罪的犯罪未遂案件,只有在特殊情況才給予刑事處罰,即以數(shù)額巨大的財物或者國家珍貴文物等為目標,其他情況是不予刑事處罰的。

  盜竊未遂的處理

  在 審判實踐中,關于認定未實行終了的盜竊未遂構成犯罪時在 法律文書上應如何表述,筆者認為,根據(jù)主客觀相一致原則,應依據(jù)1998年《解釋》第一條第(二)項之規(guī)定,而不應依據(jù)刑法第二百六十四條的規(guī)定。例如,有這么一個案例:1999年12月14日,被告人丁某使用沖擊鉆鑿洞欲穿墻進入某銀行金庫竊取現(xiàn)金(當時庫內有人民幣1122萬余元),在鑿洞未成功之前即被發(fā)現(xiàn)而抓獲,并繳獲其打算用于裝現(xiàn)金的蛇皮袋。一審法院在審結該盜竊(未實行終了)案的判決書中寫到:被告人“以非法占有為目的,秘密竊取金融機構內資金,數(shù)額特別巨大,其行為已構成盜竊罪”。但又稱,被告人“已經著手進行犯罪,由于意志外的原因而未得逞,屬于犯罪未遂”。法律依據(jù)是刑法第二百六十四條第(一)項、第二十三條第一款之規(guī)定。筆者認為,以上對認定盜竊罪未遂的表述存在以下兩點問題:一是認定被告人有罪的表述不妥。理由是,該判決首先認定被告人盜竊“數(shù)額特別巨大”,并據(jù)此予以定罪,但之后又稱“屬犯罪未遂”,實際上否定了被告人盜竊的數(shù)額,因此前后表述有矛盾。二是認定被告人盜竊未遂有罪的法律依據(jù)有誤。理由是,適用刑法第二百六十四條第(一)項定罪的主客觀構成要件,該案不具備,對客觀上無盜竊數(shù)額的情況應適用1998年《解釋》第一條第(二)項之規(guī)定。筆者認為,正確的表述應是:被告人“以數(shù)額特別巨大的銀行金庫為目標實施盜竊,由于意志以外的原因未得逞,屬盜竊未遂,但情節(jié)特別嚴重,其行為已構成盜竊罪,依法應予處罰”。這樣就與定罪的依據(jù),即1998年《解釋》第一條第(二)項之規(guī)定相一致。 關于實行終了的盜竊未遂定罪依據(jù)。雖然盜竊者因意志以外的原因使物主并未失去對其財物的控制,但盜竊者已經接觸到物主的財物,故數(shù)額可以確認。筆者認為,刑法第二百六十四條規(guī)定的幾種情況均包含實行終了的盜竊未遂,即對實行終了的盜竊未遂,應以實際竊取的數(shù)額作為定罪依據(jù),只要數(shù)額達到較大,就應定罪;筆者認為,對竊取的數(shù)額雖未達到較大,但具有以下幾種情形之一的也應當定罪:

  一是犯罪集團的首要分子或者共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;

  二是流竄作案危害嚴重的;

  三是盜竊救災、搶險、防汛、扶貧、救濟、醫(yī)療款物的;

  四是造成被盜財物損毀的。 實行終了的盜竊未遂構成犯罪時,在法律文書上的表述與盜竊既遂基本一致。例如:“被告人以非法占有為目的,秘密竊取金融機構內資金,數(shù)額特別巨大,其行為已構成盜竊罪。”但區(qū)別在于前者必須依據(jù)刑法第二十三條第一款的規(guī)定寫明:“由于被告人意志以外的原因而未得逞,屬犯罪未遂。”


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